上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 歐酷網路股份有限公司
兼 上一 人
代 表 人 劉O遜
被 告 翁O廷
上列上訴人因被告違反著作權法案件,不服臺灣臺北地方法院108年度智易字第3號中華民國110年3月30日第一審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署107年度調偵字第2961號),提起上訴,本院判決如下:
主 文
一、歐酷網路股份有限公司及劉O遜之上訴均駁回。
二、原判決關於翁O廷諭知公訴不受理部分撤銷,發回臺灣臺北地方法院。
事 實
一、歐酷網路股份有限公司(下稱歐酷公司)從事軟體開發業務,劉O遜則為歐酷公司之代表人,其等依一般社會生活之通常知識,可知網路影音平台上供不特定人觀看的電影,大多為未經著作權人同意而擅自上傳侵害他人公開傳輸權之影片,當可預見若提供該等影片的連結網址予公眾,將使公眾更容易接觸該等侵權影片,而可能幫助非法公開傳輸者侵害他人著作權之損害結果擴大,但劉O遜仍基於縱所連結之影片有侵害他人著作權亦不違反其本意之幫助擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪之不確定故意,於民國102年11至12月間,在手機應用程式商店開發及上架「電視連續劇2」APP(下稱系爭APP),以透過程式自動抓取第三方網站上影音連結之方式,提供使用者可以透過系爭APP連結至外部網站觀看影片,節省使用者搜尋影片路徑之時間。
嗣於105年9月20日前某不詳時間,有真實姓名年籍不詳之成年人,未經車庫娛樂股份有限公司(下稱車庫公司)同意或授權,擅自將車庫公司在我國享有公開傳輸權之電影「Train to Busan(中文譯名:屍速列車,下稱「屍速列車」)」、「Seoul Station(中文譯名:起源:首爾車站,下稱「首爾車站」)」(下合稱為系爭影片),上傳至Dailymotion影音平台,劉O遜即以程式將系爭影片連結加入系爭APP之隨選視訊播放選單,使我國境內下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地連結至Dailymotion影音平台,在我國接收而觀看系爭影片之內容,幫助該真實姓名年籍不詳之成年人侵害車庫公司之公開傳輸權。
理 由
理 由
壹、上訴駁回(被告歐酷公司、劉O遜有罪)部分:
...
二、訊據被告固坦承有開發及上架系爭APP,且使用者可藉由系爭APP在我國觀賞系爭影片等情,惟矢口否認有何幫助以擅自公開傳輸方法侵害他人著作財產權之犯行,辯稱(含辯護及上訴意旨)如下:
(一)車庫公司係自炬旺有限公司(下稱炬旺公司)轉授權而取得於我國境內網路隨選點播之專屬授權,然其所取得之專屬授權本不具有得以排除他人於境外影音平台上傳分享著作之權利,且系爭APP使用者於我國境內瀏覽、觀賞該等影音內容係合法之暫時性重製行為,不應認我國為非法公開傳輸行為之結果地,原審未就本案公開傳輸之正犯於國內外是否構成犯罪及我國法院是否取得管轄權為調查,逕以任何在網路上之著作未取得國內專屬授權之被授權人同意,即屬犯罪結果地在臺灣而具有管轄權,顯屬管轄認定不當,且錯誤解讀公開傳輸之規定。
(二)系爭APP乃利用程式自動抓取第三方網站之影音連結,而提供超連結並非公開傳輸之行為,且被告並未參與上傳系爭影片之行為分擔,亦未與上傳系爭影片者有犯意聯絡,自無法與該真正行為人構成共同正犯。
又被告基於第三方影音平台之信任及著作權法有關公開傳輸規範之認識而創業,對於正犯之犯罪行為並無認識,並無幫助之故意或不確定故意,亦無幫助之客觀行為,且系爭影片並未因被告之行為有何擴大公開傳輸之情形,自不構成幫助行為。
況該正犯於境外之行為有可能不構成我國刑事犯罪,本案即無不法公開傳輸之正犯存在,被告自無成立幫助犯可言。
(三)又系爭APP提供之影音連結為Dailymotion或Youtube等境外平台上既存之影音連結,上開影音平台多有合法影片,並有通知、取下之機制,故被告並無違反著作權法之主觀犯意,且被告為著作權法第3條第1項第19款所定之搜尋服務提供者,所為應符合同法第90條之8之搜尋服務提供者免責規定之保障,自不應論以幫助侵害公開傳輸權之刑事責任。退步言,縱認被告成立幫助犯,亦係基於同一經營系爭APP之接續行為,屬單純一罪,與本案告訴人不同之另案既經確定判決,自不應論以數罪。
三、認定犯罪事實所憑證據及理由:
(一)被告劉O遜為被告歐酷公司之負責人,其於102年11至12月間開發上架系爭APP,並於105年9月20日前某不詳時間,利用系爭APP內建程式自動抓取第三方網站(即Dailymotion)上影音連結之方式,將系爭影片連結加入系爭APP中,供使用者得以點選連結觀看系爭影片等情,業經被告供認在卷(原審卷第125至126頁),並有公證書(他卷第56至75頁)、系爭APP之操作畫面截圖照片及Dailymotion網域名稱及IP位址查詢頁面可稽(原審卷第182至186頁)。
又系爭影片係由炬旺公司先取得韓國Contents Panda、Finecut公司在臺灣地區專屬授權後,將公開傳輸權等權利專屬授權予車庫公司,「屍速列車」影片之授權期間自105年7月1日至108年9月30日,「首爾車站」影片之授權期間自105年9月1日起至108年8月31日止等情,有車庫公司提出之著作權證書、影片授權書可憑。以上事實,首堪認定。
(二)系爭APP係以透過點選超連結之方式讓使用者觀看系爭影片,並不符合公開傳輸之構成要件:
⒈按「公開傳輸:指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容」著作權法第3條第1項第10款定有明文。
又依「公開傳輸」之立法理由為「1.參照WCT第8條及WPPT第10條、第14條及歐盟2001年著作權指令第2條、第3條第1項、第2項規定增訂。2.公開傳輸之行為,以具互動性之電腦或網際網路傳輸之形態為特色,與公開口述、公開播送、公開演出等單向之傳統傳達著作內容之型態有別。3.條文中所稱『向公眾提供』,不以利用人有實際上之傳輸或接收之行為為必要,只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足。」。
次按提供「超連結」之行為是否符合著作權法第3條第1項第10款「公開傳輸」之定義,基於「技術中立原則」,應以其技術本身客觀上之運作方式資為認定。所謂的「超連結」,乃使用者藉由點選連結路徑開啟、新增外部網站,將使用者帶至該經連結之網頁為瀏覽,是超連結之技術手段只是「提供」外部原始已經存在足以供不特定大眾瀏覽、播放各該著作之「路徑」,事實上向公眾提供或傳達著作內容者為將影片上傳之外部影音平台之人,並不是提供超連結之人,故而單純提供超連結,與「公開傳輸」(指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容。)之構成要件不該當(最高法院109年度台上字第2616號刑事判決參照)。
⒉被告開發之系爭APP於另案即臺灣臺北地方法院(下稱原法院)107年度智易字第75號案件審理中,經法務部調查局資安鑑識實驗室於106年8月22日出具鑑定報告,認系爭APP客戶端應用程式後端連線伺服器主機確係被告提供之程式碼運行過程,其播放來源應係由其他網站轉址,來源網址包括0000000000000000000000000、0000000000000000000000000、00000000000000000000000及0000000000000000000000,再從該些網站取得戲劇播放之Dailymotion或Youtube網址等情,此經本院調取上開案件之偵卷查核無誤(見該案105偵26020卷第174至177頁),足認系爭APP是以其他網站之網址為播放來源,並非在其主機伺服器端有存取自有片源。
又依法務部調查局於107年8月22日函覆原法院107年度智易字第42號案件有關系爭APP本身是否具備重製或公開傳輸影音影像之功能之詢問,其表示經以鑑識工具搜尋檢視結果,送鑑光碟APP程式碼係以0bjective-C程式語言撰寫,其功能為播放網路提供之影音檔案,惟未發現儲存檔案之功能等語,且依法務部調查局資安鑑識實驗室107年10月24日鑑定報告亦認「系爭APP播放流程:播放器會連結到Youtube或Dailymotion外部影音平台。連結到Youtube或Dailymotion,再依該平台內對應程式執行播放功能。系爭APP程式碼僅有播放影音程式,並未發現上傳及下載影音檔案功能」等語),此經本院調取上開案件核閱屬實。
由此可知,系爭APP並無存取、下載以傳輸播放影音檔案之功能,只是以超連結方式,便利使用者接觸已上傳於外部網站之影片。因此,向公眾提供系爭影片之人,乃將之上傳至外部網路影音平台(即Dailymotion)之人,而非提供超連結之被告,故被告開發提供之系爭APP就系爭影片並無構成公開傳輸之行為,應堪認定。
(三)被告所為已構成他人非法公開傳輸系爭影片之幫助犯:
⒈被告與系爭影片之非法公開傳輸者不成立共同正犯:
⑴按「二人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯」刑法第28條定有明文。共同實行犯罪行為之人,在共同意思範圍以內,各自分擔犯罪行為之一部,彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者,即應對於全部所發生之結果,共同負責。故共同正犯在客觀上透過分工參與實現犯罪結果之部分或階段行為,以共同支配犯罪「是否」或「如何」實現之目的,並因其主觀上具有支配如何實現之犯罪意思而受歸責,固不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。僅參與事前之計劃、謀議而未實際參與犯罪(計劃主持人、組織者),或僅參與犯罪構成要件以外之行為(把風、接應),倘足以左右其他行為人是否或如何犯罪,而對於犯罪之實現具有功能上不可或缺之重要性者,與其他參與實行犯罪構成要件行為之人,同具有功能性的犯罪支配地位,均為共同正犯(最高法院103年度台上字第2441號、104年度台上字第3098號判決意旨參照)。
⑵查系爭APP雖然可以讓使用者透過超連結連到Youtube或Dailymotion外部影音平台觀看系爭影片,惟依卷內相關資料,並無證據足以證明被告與該非法公開傳輸系爭影片真實姓名年籍不詳之成年人有何犯意聯絡或行為分擔,且被告以系爭APP提供超連結之行為,對於非法公開傳輸者犯罪之實現,亦無功能上不可或缺之重要性,因此被告並無法與該非法公開傳輸者構成非法公開傳輸罪之共同正犯,故被告此部分之辯解尚可採信。
⒉被告應成立他人非法公開傳輸系爭影片之幫助犯:
⑴按「幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,亦同」刑法第30條定有明文。幫助行為,乃對於被幫助者之故意不法行為予以物質或精神上之支持或協助,使其得以或易於實現犯罪構成要件,或使其犯罪行為造成更大的損害,皆屬之。又幫助犯需具備雙重故意,亦即幫助行為本身必須是故意為之,而其所幫助之罪也以故意犯罪為限。而刑法第13條所稱之故意包含直接故意與未必故意,因此幫助犯之故意亦包含未必故意在內。
末按非法公開傳輸罪之成立,只要未經著作財產權人授權而將他人著作公開傳輸至網路上,使他人著作在網路上處於隨時可被公眾接觸之情形下,犯罪構成要件即已該當,不以事實上是否確有他人接觸為必要。又該非法上傳之著作於下架前,公眾仍可持續接觸該著作,是侵害公開傳輸權,不僅法益侵害狀態繼續,其犯罪行為仍為繼續,故為繼續犯,因此在非法上傳之著作下架前,可對該非法公開傳輸之正犯為幫助行為而成立事中幫助犯。
⑵查系爭影片係他人未經車庫公司之同意公開傳輸至國外Dailymotion影音平台,而使用者可透過系爭APP在我國接收觀看等情,業經被告供承在卷,且有系爭APP播放系爭影片之畫面截圖為證。
因此前開非法公開傳輸系爭影片之人(正犯)犯罪結果地在我國境內,依刑法第4條規定,即屬在中華民國領域內犯罪,該非法公開傳輸之人違反我國著作權法之犯罪,自應受我國刑法處罰。
又依系爭APP經公證人於105年9月20日,透過其提供之超連結可在我國觀看系爭影片乙情,此有車庫公司提出之公證書可佐,顯見當時他人將系爭影片非法公開傳輸至Dailymotion影音平台後並未撤下,是該非法公開傳輸之犯罪行為並未終了,而系爭APP提供系爭影片之超連結,讓使用者可以更方便接觸系爭影片,已造成系爭影片非法公開傳輸之損害擴大,故被告確實有事中幫助他人非法公開傳輸之幫助行為甚明。
⑶又被告對於其行為將可能促使非法公開傳輸之損害擴大一事,雖然沒有直接故意,但應知網路影音平台上供不特定人觀看的電影或電視連續劇,縱有著作權人自行上傳之合法影片,但大多屬於未經著作權人同意而擅自上傳者,且縱使Youtube、Dailymotion為合法影音平台並設有通知取下機制,但是在第三人進行侵權通知、平台取下影片之前,該非法上傳之影片仍有在上開影音平台上讓公眾接觸之可能。
更何況被告自承系爭APP是透過程式自動更新並連結至諸如「楓林網」、「LOVE TV Show」等網站,抓取該等連結資訊透過系爭APP呈現等語,參以「楓林網」、「LOVE TV Show」均為著名之盜版影音平台,所上架之影片有極大多數均為盜版影片,因此被告當可預見系爭APP以自動程式抓取之影片連結,雖有可能會抓取到合法影片連結,但也有極大可能性會抓取到非法影片連結,是被告應可預見提供系爭APP便利公眾接觸該等非法影片,將可能使著作權人公開傳輸權被侵害的損害擴大,惟卻抱持著即使所提供之連結乃連結到非法上傳影片亦不違背其等本意之主觀犯意,仍讓系爭APP上架且利用程式自動大量抓取未經過濾的影片連結,確已造成所提供之連結系爭影片侵害車庫公司公開傳輸權之結果,則被告具有幫助他人非法公開傳輸之不確定故意,應堪認定。
(四)被告辯解及上訴意旨不可採之論駁:
⒈被告辯稱:車庫公司所取得之專屬授權不具有得以排除他人於境外影音平台上傳分享著作之權利;系爭APP使用者於我國境內瀏覽、觀賞該等影音內容係屬合法之暫時性重製行為,不應認我國為非法公開傳輸行為之結果地;原審未就公開傳輸之正犯於境外上傳是否構成犯罪及我國法院是否取得管轄權為調查,顯屬管轄認定不當,且錯誤解讀公開傳輸之規定云云。惟查:
⑴所謂「暫時性重製」係指專為網路合法中繼性傳輸,或合法使用著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之重製行為(著作權法第22條第3項規定參照)。
因系爭APP並無存取、下載以傳輸播放影音檔案之功能,業如前述,是使用者於使用系爭APP瀏覽或觀看系爭影片內容時,要無任何暫時性重製行為,更無被告所指原審將使用者合法之暫時性重製行為,誤認我國為非法公開傳輸行為結果地之錯誤解讀情形。
⑵車庫公司為系爭影片在臺灣地區公開傳輸權之專屬被授權人,業如前述,該上傳系爭影片之正犯未經車庫公司之同意或授權,擅自公開傳輸至Dailymotion影音平台,且未做任何地理區域之限制,致使用者得於我國透過系爭APP之超連結而接觸,已構成對車庫公司公開傳輸專屬授權之侵害,車庫公司在我國即具有得以排除他人於境外影音平台公開傳輸系爭影片之權利,應認本案非法公開傳輸之結果地發生在我國,且屬在中華民國領域內犯罪,非法公開傳輸系爭影片之正犯,自應依我國著作權法規定處罰,我國法院當然具有管轄權,故被告所辯並不足採。
⒉被告辯稱:被告基於第三方影音平台之信任及著作權法有關公開傳輸規範之認識而創業,對於正犯之犯罪行為沒有認識,並無幫助之不確定故意,且因該名行為人上傳系爭影片未移除,導致全世界網路使用者均得以接觸該作品,系爭APP之提供並無助於擴大損害等等。
然查,被告設計系爭APP時,即係要用程式去自動抓取類似「楓林網」、「LOVE TV Show」這些影片連結,此經被告供承在卷,參以該等影音平台所上架之影片有極大多數均為他人上傳之盜版影片,且被告亦未設有任何過濾機制,當可預見系爭APP以自動程式抓取之影片連結可能為他人非法公開傳輸之影片,非謂被告對於公開傳輸之正犯行為毫無認識。又如前所述,幫助行為並非僅限於擴大損害,易於實現犯罪構成要件亦可構成幫助,系爭APP既可讓使用者更方便地接收系爭影片,即可認構成幫助非法公開傳輸之行為,故被告否認主觀上有何幫助非法公開傳輸之不確定故意,顯非可採。
⒊被告辯稱:系爭APP提供影音連結為Dailymotion或Youtube等境外平台上既存之影音連結,多為合法影片,並有通知、取下機制,被告並無違反著作權法之主觀犯意,且被告為著作權法第3條第1項第19款所定之搜尋服務提供者,所為應符合同法第90條之8之搜尋服務提供者免責規定之保障,自不用論以刑事責任等語(本院卷第91至97頁)。惟查:
⑴公開傳輸之行為乃繼續犯,縱使Youtube、Dailymotion為合法影音平台並設有通知、取下機制,但是在權利人進行侵權通知、平台取下影片之前,非法公開傳輸之系爭影片仍有在上開影音平台上讓公眾觀賞之可能。是被告開發設計系爭APP可供使用者得以快速接收他人非法上傳之系爭影片,難謂無幫助他人非法公開傳輸之不確定故意。
⑵著作權法第3條第1項第19款規定:「網路服務提供者,指提供下列服務者:㈣搜尋服務提供者:提供使用者有關網路資訊之索引、參考或連結之搜尋或連結之服務者」。
本案被告開發設計之系爭APP係以程式自動抓取網路影音平台上各影音檔之連結,經由系爭APP彙整後陳列於該APP目錄欄內供人連結觀看,系爭APP除於其程式中搜尋資料外,並無自網際網路搜尋影音連結以外資訊之功能,顯係專為整理網路上影片連結所設計,此與一般可自由搜尋網路資料之搜尋引擎大有不同,故被告之系爭APP應不該當上開條文中所定義之搜尋服務提供者。
⑶縱認被告之系爭APP可提供使用者搜尋服務,惟依著作權法第90條之8規定:「有下列情形者,搜尋服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊」,可知搜尋服務提供者得以免除民事賠償責任之前提,為對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。
然依被告於原審中自陳:伊有看過某些影片因為版權問題被影音平台下架等語,且系爭APP既係以程式自動抓取含有大量盜版影片之影音平台,自難謂被告主觀上對於其所提供之連結資訊涉有侵權毫不知情,被告上開所辯,並不足採。
⒋被告辯稱:108年著作權法新增第87條第1項第8款規定,即在處理提供網路連結彙整資訊予使用者之APP等行為,然本案犯罪時間點是在該款增訂之前,基於罪刑法定主義,自不得以判決時之社經環境,非難被告在前之行為。
然而,108年增訂著作權法第87條第1項第8款規定,只是將提供超連結之行為直接以法律明文規定為「視為侵權」,違反該款規定者依同法第93條處罰,而構成同法第93條之罪的正犯,其不法行為不必再與犯同法第92條非法公開傳輸罪之正犯,論以共同正犯或幫助犯,以解決以往實務對於共同正犯或幫助犯舉證困難之問題而已,並非表示在同法第87條第1項第8款增訂前,對於他人非法公開傳輸著作而提供超連結之行為不構成犯罪。故被告此部分辯解顯有誤會,自不足採。
⒌被告辯稱:縱認被告成立幫助犯,被告亦係基於同一經營系爭APP之接續行為,屬單純一罪,與本案告訴人不同之另案科科公司(本院108年度刑智上易字第51號、最高法院110年度台上字第8號確定判決)、另案三立電視公司(本院109年度刑智上更㈠字第7號)既經判決,自不應論以被告數罪等等。
然查,本案告訴人為車庫公司,被告幫助他人非法公開傳輸所侵害乃車庫公司就系爭影片之著作財產權,核與被告所涉另案遭科科公司、三立電視公司告訴案件,所侵害著作分別為「W兩個世界」及「任意依戀」兩部韓劇、「世間情」等節目並不相同,顯屬不同告訴人之財產法益。
又車庫公司係於105年9月20日發現系爭APP中有系爭影片之連結,與另案告訴人三立電視公司是在104年3月發現上開「世間情」等侵權節目連結加入系爭APP中(原審卷第93頁);另案告訴人科科公司係於105年7月至8月間發現上開兩部韓劇連結加入系爭APP中,彼此時間均有相當之間隔,難認係在密切接近之時間內所為,尚難視為數個舉動之接續施行,顯非接續之一行為,而是各自獨立之數行為,因此本案與另案之罪應屬併罰之數罪,應獨立評價,被告上開辯解並不足採。
(五)綜上所述,被告所辯均屬事後卸責之詞,委無足採。本案事證明確,被告幫助他人擅自以公開傳輸之方法侵害著作財產權之犯行,堪予認定,應依法論科。...
六、不另為無罪諭知部分:
(五)綜上所述,被告所辯均屬事後卸責之詞,委無足採。本案事證明確,被告幫助他人擅自以公開傳輸之方法侵害著作財產權之犯行,堪予認定,應依法論科。...
六、不另為無罪諭知部分:
(一)公訴意旨另以:被告劉O遜於不詳之時日、地點,將系爭影片加入系爭APP隨選視訊播放選單,使下載該APP之不特定公眾得依其各自選定之時地在我國播放,因認被告劉O遜違反著作權法第87條第1項第7款之規定,應依同法第93條第4款論處,被告歐酷公司則應依同法第101條第1項科以罰金刑。
(二)按著作權法第87條第1項第7款規定:「有下列情形之一者,除本法另有規定外,視為侵害著作權或製版權:七、未經著作財產權人同意或授權,意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作,侵害著作財產權,對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,而受有利益者。」
是本款構成要件有三,即:⒈未經著作財產權人同意或授權;⒉意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作,侵害著作財產權;⒊對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,而受有利益。
因此,該款所稱「對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」,雖不限於點對點(Peer to Peer)技術,隨著科技進步,任何可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,均應包含在第7款範圍內,但無論是何種技術,行為人所提供之電腦程式或技術,仍需使得公眾得以「透過網路公開傳輸或重製他人著作」,才會構成本款視為侵害著作權之行為。
(三)經查,本案系爭APP僅是提供超連結讓使用者可以連結到外部影音網站觀賞影片,使用者並無法透過系爭APP公開傳輸或重製他人著作,業如前述。又當使用者點選系爭APP之超連結後,會連結到外部影音平台觀看影片,消費者僅單純觀看而未「重製」該著作,且串流伺服器雖然會將壓縮之影音資料封包後經由網路傳輸到消費者的裝置螢幕,但是這種暫存封包屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,依著作權法第22條第3項規定,不屬於非法重製。因此,被告提供超連結之行為,並不該當於同法第87條第1項第7款之要件,而無法論以同法第93條第4款之罪。
(四)綜上,被告劉O遜以系爭APP提供超連結之行為,並不符合著作權法第87條第1項第7款要件,而不構成同法第93條第4款之罪,被告歐酷公司亦無從依同法第101條第1項規定科以罰金刑,然因公訴意旨認此部分如成立犯罪,與本院前開論罪科刑部分,具有想像競合之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。
貳、撤銷發回(翁O廷公訴不受理)部分:
(一)公訴意旨略以:被告歐酷公司之技術長即被告翁O廷明知系爭影片,係車庫公司在臺灣享有重製權、公開傳輸等著作財產權之專有權利,為受我國著作權法保護之專屬被授權人,詎被告翁瑞廷仍基於意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作權之犯意聯絡,未經車庫公司之同意或授權,於不詳之時地,招攬廠商在被告歐酷公司所開發並供消費者下載使用之系爭APP上刊登廣告牟利,且使下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地在我國領域內播放,侵害車庫公司之著作財產權而受有利益。因認被告翁O廷與被告劉O遜共同涉犯著作權法第92條擅自以公開傳輸方法侵害他人之著作財產權罪嫌及同法第87條第1項第7款、第93條第4款罪嫌。
(二)原判決意旨係以:
⒈車庫公司於提出本案告訴之際,告訴狀及陳報狀所欲提告之對象均僅限於被告歐酷公司及劉O遜,且告訴代理人明確陳稱:沒有要告被告翁O廷等語。
⒉然被告翁O廷所為不該當著作權法第92條「公開傳輸」之定義而僅能成立該條之幫助犯,亦無法構成同法第87條第1項第7款之公開傳輸要件,是其至多僅能成立同法第92條之幫助犯,故與被告劉O遜同為同法第92條之幫助犯,即不具有共同正犯之法律上關係,車庫公司對被告劉O遜提出告訴之效力,無從及於被告翁瑞廷。因此,被告翁O廷既未據告訴,起訴程式有所欠缺,應就此部分為不受理之判決。
(三)按告訴乃論之罪,對於共犯之一人告訴或撤回告訴者,其效力及於其他共犯,刑事訴訟法第239條前段定有明文,此即所謂告訴主觀不可分原則。又按告訴乃論之罪,除相對之親告罪外,其告訴人之告訴,僅須指明所告訴之犯罪事實與表示希望訴追之意思,即為已足,毋庸指明犯人,倘已指明犯罪事實,訴請究辦,縱令犯人全未指明或誤指他人,其告訴仍屬有效(最高法院24年上字第2193號前判例參照)。申言之,告訴乃告訴權人向偵查機關申告犯罪事實所為之意思表示,且告訴係對於犯罪事實為之,並非對於特定之犯人為之,因此,告訴權之行使僅就該犯罪事實是否告訴有自由決定之權,並非許其有選擇所告訴之犯人之意。又在偵查或終審判決確定前階段,對於被告是否有為遭指訴之犯罪事實,仍屬未定,更遑論共犯關係的確認,因此,所謂告訴之主觀不可分原則中所指的「共犯」,除當然包括實質上具有共犯關係者外,更擴及告訴人所告訴或從偵查機關偵查及起訴對象,形式上具有共犯關係者而言。從而,告訴不可分原則共犯之認定,只要從形式或實質上認具有共犯關係者,均有其適用。是以,刑事訴訟法第239條之告訴不可分,乃係以形式上於起訴時經檢察官認為係共犯,而其中一人已經合法告訴者,其效力及於其他所認之共犯,即得一同或先後起訴,其告訴不可分之效力於起訴時即已具備,而應認有合法告訴(臺灣高等法院暨所屬法院87年法律座談會刑事類提案第64號、95年法律座談會刑事類提案第38號討論及審查意見參照)。
(四)經查:
⒈依車庫公司第一次所提告訴狀內容記載:日前發現由被告劉O遜擔任代表人之歐酷公司所開發、發行並供消費者下載使用之系爭APP中,竟有可供公眾在線上觀看告訴人享有專屬授權,但並未授權歐酷公司為上開使用之系爭影片著作之盜版,被告劉O遜為歐酷公司之代表人,上開歐酷公司侵害告訴人著作權之犯行,自係出於被告劉O遜指示所為(有無其他共犯,尚請一併查明究責)等語。
雖告訴代理人嗣於偵訊中陳稱提告對象為被告歐酷公司及其代表人劉O遜,沒有要告翁O廷等語。
然綜觀告訴人指述前後情節,車庫公司對於被告歐酷公司、劉O遜等人開發、上架系爭APP涉嫌侵害其著作權之重製、公開傳輸之被害事實仍有追訴之意思,其告訴效力自始及於上開被害事實之所有共同正犯、教唆犯、幫助犯等廣義共犯,並不因實際上侵害該等著作財產權者,是否為該刑事告訴狀所指名之被告,而有所不同。
⒉又車庫公司既已就系爭APP有侵害其專屬授權之犯罪事實提出告訴意思,縱其後表明不對被告翁O廷提起告訴,然依前述說明,無礙檢察官起訴時,就起訴犯罪事實認為被告翁O廷與劉O遜構成違反著作權法之共同正犯,已有經合法告訴之認定。因此,原審未查,逕以審理後被告翁O廷與劉O遜至多僅分別構成公開傳輸罪之幫助犯,兩人不具有共同正犯之法律關係,因車庫公司僅對被告劉O遜提起告訴,告訴效力不及於被告翁O廷,遽以被告翁O廷未經合法告訴,欠缺起訴程式要件為由,而為公訴不受理之諭知,自有可議。
⒊至原判決所引最高法院98年度台上字第3960號、99年度台上字第1370號判決意旨,均僅係就刑事訴訟法第239條所稱「共犯」,應包括共同正犯、教唆犯、幫助犯之廣義共犯而言所為解釋,且該等案例事實,均為告訴人撤回告訴後,撤回告訴效力是否及於同案被告,核與本件事實要不相同;又原判決所引最高法院95年度台上字第6767號判決意旨,亦僅係闡釋幫助他人犯罪,並非實施正犯,在事實上雖有二人以上共同幫助犯罪,仍應各負幫助罪責,並未涉及告訴不可分效力之認定,故原判決依上揭最高法院判決意旨,遽認告訴效力不及於被告翁O廷,應有誤會,附此敘明。
(五)綜上所述,檢察官上訴意旨就被告翁O廷公訴不受理部分,指摘原判決不當,為有理由,應由本院將原判決關於被告翁O廷公訴不受理部分撤銷。又此部分係原審判決諭知不受理係不當而撤銷之,為顧及被告翁O廷之審級利益,爰依法發回原法院更為適法之處理。
智慧財產第二庭
智慧財產及商業法院110年度附民上字第20號刑事附帶民事訴訟判決(2022.5.19)
上 訴 人 歐酷網路股份有限公司
兼 上一 人
法定代理人 劉O遜
被 上訴 人 車庫娛樂股份有限公司
上列當事人間因上訴人違反著作權法刑事附帶民事訴訟案件,上訴人不服臺灣臺北地方法院民國110年7月27日108年度智重附民字第1號第一審判決,提起上訴,本院於民國111年4月21日言詞辯論終結,判決如下:
兼 上一 人
法定代理人 劉O遜
被 上訴 人 車庫娛樂股份有限公司
上列當事人間因上訴人違反著作權法刑事附帶民事訴訟案件,上訴人不服臺灣臺北地方法院民國110年7月27日108年度智重附民字第1號第一審判決,提起上訴,本院於民國111年4月21日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
上訴駁回。
事實及理由
一、被上訴人車庫娛樂股份有限公司(下稱被上訴人)起訴主張:
...
(二)依系爭影片於系爭APP內被使用者點擊次數高達140萬餘次,且當時「屍速列車」影片正在熱映,「首爾車站」影片亦將搭此熱潮即將在臺上映,如以系爭APP中上架系爭影片時一般戲院電影票每張票價新臺幣(下同)270元計算,被上訴人所受損失高達3.78億元。又上訴人以利用網路科技方式為侵害被上訴人著作權之行為,嚴重破壞影視市場秩序,無法與單純的重製或出租等侵權行為相比擬,屬故意侵權且情節重大,應依著作權法第88條第3項酌定每部影片最高賠償額500萬元計算,合計共1000萬元。爰依著作權法第88條第1項、第3項、民法第28條、第184條第1項及第185條第1項等規定,請求上訴人連帶給付1000萬元之本息等情。
二、上訴人抗辯意旨略以:
...
(四)被上訴人並未舉證受有實際損害,且請求上訴人連帶賠償1000萬元並非合理:
⒈歐酷公司因友人告知系爭APP中出現系爭影片連結,於2日後即主動移除連結,且因公開傳輸為繼續犯,期間所生損害始具有相當因果關係,對於幫助前所生損害與歐酷公司並不具有相當因果關係,且系爭影片於網路上持續所造成之損害,亦因歐酷公司停止分享連結後已中斷相當因果關係。
⒉被上訴人並未舉證其因系爭APP而受有損害,且系爭影片中「首爾車站」係動畫片,成本僅57.5萬美金,全球票房僅為100萬美金,更被網友批評為地雷片,不應以之與「屍速列車」相提並論,被上訴人故意怠為舉證其受有損害,自無著作權法第88條第3項之適用。
⒊縱認被上訴人可請求賠償,惟其主張應連帶賠償1000萬元,亦非合理。因其所提出之點擊次數證據僅為新聞報導,且系爭APP並無統計觀看人數之功能,該140萬點擊次數即非客觀,更何況系爭APP顯示之觀看人數係源於第三方影音平台「Dailymotion」網站統計,然上開網站之點閱次數有多少係源自於系爭APP,尚有疑問。又被上訴人就其計算損害賠償之方式,並未提出如何計算預期票房或出租權利金等證據,且影響票房之因素甚多,熱潮消退,觀眾口味變更、口碑不好等均為可能之因素,不能將此歸咎於系爭APP所致。參以上訴人既非從事公開傳輸行為之人,系爭APP誤抓系爭影片,並無侵害著作權之故意,且於經告知後立即移除,其時間短暫、侵害情節輕微,並不符合故意且情節重大之要件,故被上訴人請求以每部影片500萬元計算損害賠償,並非合理。
(五)另因被上訴人可促請國外權利人排除未經合法授權之境外公開傳輸,被上訴人不積極以此請求排除,維護權益,任由境外公開傳輸存在,致上訴人方可能以系爭APP抓取系爭影片連結,倘上訴人須為該等損害負責,被上訴人亦有嚴重過失,造成損害之發生及擴大,自應減輕或免除上訴人之賠償。
三、原判決命上訴人應連帶給付被上訴人200萬元...
四、本院判斷:
...
(三)上訴人應負損害賠償責任及被上訴人請求賠償額之認定:
(三)上訴人應負損害賠償責任及被上訴人請求賠償額之認定:
⒈按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者,負損害賠償責任。數人共同不法侵害者,連帶負賠償責任。前項損害賠償,被害人得依下列規定擇一請求:依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所受損害。請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收入,為其所得利益。依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害情節,在1萬元以上1百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至5百萬元。」著作權法第88條定有明文。又被害人依著作權法第88條第3項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易證明為其要件,且法院酌定賠償額,亦應按侵害之情節定之(最高法院97年度台上字第1552號判決意旨參照)。
⒉查被上訴人就系爭影片取得臺灣地區公開上映、公開傳輸等專屬授權後,並已取得電影片分級證明,此有其提出之授權契約及電影片分級證明在卷可稽。上訴人未經同意或授權,以系爭APP透過程式將系爭影片超連結加入隨選視訊播放選單,使我國境內下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地接收觀看系爭影片,而幫助他人非法公開傳輸系爭影片之方法侵害被上訴人之公開傳輸權,已致被上訴人受有損害,自應就其所受損害負賠償責任,故上訴人否認被上訴人因系爭APP而受有損害,並不可採。
⒊又因被上訴人就系爭影片係以在戲院播放上映,與上訴人提供系爭APP供不特定公眾下載後得以接收觀看方式不同,上訴人所為對於系爭影片之票房影響如何,因被上訴人尚無提供系爭影片以手機平台下載APP方式供人觀看,且影響票房之因素甚多,被上訴人雖主張以電影票價270元乘以點閱人數140萬次作為賠償額基準,並提出電子平面媒體新聞報導為證,然所謂點閱次數並不代表即為實際觀賞系爭影片之人數,故被上訴人因此所受損害或所失利益實難以估算。
再參以系爭影片之實際瀏覽觀看人數、上架系爭APP所獲利益等資訊,並非被上訴人所能知悉,上訴人事後亦已將系爭APP下架,實難證明上訴人因此侵害行為所得利益為何。因此,被上訴人以其難以證明實際損害額為由,主張依著作權法第88條第3項規定請求酌定賠償額,即無不合,上訴人抗辯被上訴人怠於舉證受有損害,而無同法第88條第3項之適用,並非可取。
⒋爰審酌上訴人未經授權擅自幫助公開傳輸之系爭影片為2部,其中「屍速列車」影片自105年9月2日在戲院上映後,前2週票房累計高達2億5千萬餘元,自第3、4週起票房大幅滑落,分別降至4千多萬元、1千多萬元,此時間點恰為被上訴人於同年9月20日發現系爭APP可連結觀看系爭影片之時間,且「首爾車站」影片即將搭此熱潮在臺上映,系爭APP之下載使用勢必會減少消費者至戲院觀賞之意願,而對系爭影片產生替代效果,對其票房有絕對影響。
又上訴人歐酷公司係以開發APP為業,上訴人劉O遜則係歐酷公司之負責人,渠等開發上架系爭APP係為賺取廣告費用以營利。再者,上訴人係基於不確定故意提供系爭APP以便利使用者更快速的接觸系爭影片,其侵害著作權之手段較以往以實體盜版光碟方式從事侵害行為嚴重,且依系爭影片之總點閱次數高達140萬次,縱非全部點閱次數皆為實際觀賞系爭影片之人數,然核其侵害情節仍屬重大,自應有著作權法第88條第3項後段關於酌增賠償額規定之適用,上訴人抗辯本件侵害情節輕微,並非可採。
另參酌被上訴人及歐酷公司之資本額、經營規模(本院卷第337、339頁),系爭影片之票房高低,及上訴人僅係幫助他人非法公開傳輸之幫助犯,並非實際上傳系爭影片之人,且已將系爭APP自手機平台下架等一切情狀,本院認上訴人之侵害著作權行為,「屍速列車」影片應提高至150萬元、「首爾車站」影片應以50萬元,合計損害賠償額應以200萬元計算為適當,被上訴人逾此部分之請求,即屬過高而不應准許。
智慧財產第二庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 曾啓謀
法 官 吳俊龍
沒有留言:
張貼留言